|
| |||
Реферат: Договор даренияСодержание.
1. Введение. Многие договоры гражданского права могут выступать и в качестве возмездных, и как безвозмездные, однако лишь договоры дарения и ссуды являются безвозмездными во всех случаях. На первый взгляд, отсутствие встречного удовлетворения, т. е. безвозмездность обязательства, противоречит самой природе гражданского права. Ведь имущественные отношения, входящие в его предмет, традиционно понимаются как имущественно- стоимостные, товарно-денежные отношения. Действие же макроэкономического закона стоимости в полной мере проявляется лишь в возмездных обязательственных правоотношениях, поскольку именно здесь происходит своеобразный обмен товарами (вещами, работами, услугами). Однако и безвозмездные правоотношения, равно как и абсолютные правоотношения (к которым вообще не применимо деление на «возмездные — безвозмездные»), также могут испытывать действие закона стоимости, хотя и не столь явное. Так, правоотношения собственности не связаны напрямую с денежным обменом. Но решение вопроса о принадлежности лицам тех или иных вещей является необходимым основанием для участия этих лиц в гражданском обороте, а объем и характер принадлежащих им вещных прав во многом предопределяют содержание будущих обязательственных отношений. Главное состоит в том, что предмет не утрачивает присущие ему качества товара и тогда, когда он переходит от одного лица к другому безвозмездно. Договор дарения опосредует переход имущества (вещи, права и т.п.) от одного лица к другому, причем и даритель, и одаряемый являются юридически равноправными субъектами. Таким образом, правоотношения, возникающие из договора дарения, вполне укладываются в рамки предмета гражданского права и адекватны методу гражданско-правового регулирования. 2. Понятие договора дарения Договором дарения называется договор, по которому одна сторона Дарение является одним из старейших договоров гражданского права. Его важнейшие положения, касающиеся предмета договора, ответственности дарителя, оснований отмены дарения, были в значительной степени заимствованы дореволюционным российским правом. Доктрина трактовала дарение как один из способов приобретения права
собственности[1], т.е. односторонний акт, а не договор. Обоснованием этого
тезиса служил тот факт, что дарение, сопровождающееся передачей дара
одаряемому, не порождает никакого обязательства. Иными словами, дарение В советский период договор дарения конструировался как реальный, а его предметом могли выступать лишь вещи. Тем самым резко сужалась сфера применения этого договора, что, впрочем, оправдывалось ссылками на принципы социалистической морали. По действующему ГК дарение может выступать в качестве как реального, так и консенсуального договора. В последнем случае договор порождает обязательство передать определенное имущество одаряемому в момент, не совпадающий с моментом заключения договора, т.е. в будущем. Различия между реальным и консенсуальным договорами дарения весьма велики и затрагивают практически все аспекты отношений между дарителем и одаряемым. Не случайно большинство норм главы 32 ГК регулируют либо только реальные договоры дарения, либо только обещание подарить, а количество общих норм, распространяющихся на все виды дарения, минимально. Единственное, что объединяет все разновидности договора дарения,— это его безвозмездный характер. Мотивы совершения дарения могут быть самыми различными: желание показать свое расположение одаряемому, помочь ему, отблагодарить за что-либо или даже инициировать ответный дар. В этом смысле безвозмездность дарения не означает его беспричинности. Однако во всех этих случаях мотив лежит за рамками самого договора дарения и никоим образом не влияет на его действительность. Если же мотив включен в содержание договора, т.е. дарение или обещание подарить формально обусловлено совершением каких-либо действий другой стороной, то это, как правило, ведет к признанию договора дарения ничтожным (абз. 2 п. 1 ст. 572 ГК). С другой стороны, желание одарить может выступать мотивом иного, нежели дарение договора. Так передача родственнику квартиры по её официальной балансовой стоимости (которая во много раз ниже реальной рыночной цены) с экономической точки зрения – щедрый подарок. Но юридически это не дарение, а купля-продажа, поскольку в обязательстве из договора присутствует встречное удовлетворение в виде покупной цены. Таким образом, основанием договора дарения является не само по себе желание одарить, а намерение передать имущество безвозмездно. Безвозмездность[3] как главный квалифицирующий признак договора дарения
не означает, что одаряемый вообще свободен от любых имущественных
обязанностей. Так, передача дара может быть обусловлена его использованием
в общеполезных целях, в том числе — по какому-либо определенному назначению Так, возможен договор, по которому даритель, отчуждая дом, выговаривает себе право постоянного пользования одной из комнат. Корреспондирующая этому праву обязанность одаряемого является встречной по отношению к обязанности дарителя осуществить дарение, она обусловлена ею. Однако исполнение этой обязанности одаряемым не охватывается «предоставлением» традиционном смысле слова. Ведь даритель в результате исполнения договора не получает ничего нового, т.е. такого, что он не имел бы до и помимо договора. Аналогичная ситуация имеет место, когда лицо дарит один из принадлежащих ему земельных участков, оставляя за собой сервитут, например, право прохода или прогона скота по подаренному участку. До совершения дарения эти правомочия уже принадлежали собственнику (не являясь собственно сервитутами, но, входя в содержание правомочия пользования), поэтому одаряемый ничего «своего» дарителю не предоставляет. С известной долей условности можно было бы говорить о том, что одаряемый лишь «возвращает» дарителю часть того, что ему и так принадлежало. Точнее, эту ситуацию следует понимать таким образом, что указанные права, оставшиеся за дарителем, вообще не входили в состав дара, а значит, и не могли быть переданы обратно в качестве встречного удовлетворения. Таким образом, договор дарения может предусматривать встречные обязательства одаряемого, что само по себе его не порочит. Лишь наличие встречного предоставления в строгом смысле слова уничтожает действительность договора дарения. Поэтому абз. 2 п. 1 ст. 572 ГК нуждается в ограничительном толковании. Из этого можно сделать вывод, что договор дарения, являющийся, по общему правилу, односторонне обязывающим, в ряде случаев может выступать и как договор взаимный (но, тем не менее, безвозмездный)[4]. В юридической литературе обосновывались и другие признаки договора дарения, восходящие к классическому римскому праву: бесповоротность перехода прав, бессрочность дарения, увеличение имущества одаряемого, уменьшение имущества дарителя[5] и некоторые иные. Все эти признаки, действительно, обычно присущи дарению. Но все они производны от безвозмездного характера дарения, а потому не имеют самостоятельного значения. Отграничение дарения от сходных институтов гражданского права, как правило, не представляет большого труда. Купля-продажа является явным антиподом дарения в силу своей возмездности. От договора ссуды дарение отличается тем, что вещь, являющаяся предметом договора, передается в собственность, а не во временное пользование, как при ссуде. Кроме того, предметом дарения может выступать не только вещь, но и имущественное право, а также освобождение от обязанности. В отличие от завещания — односторонней сделки по распоряжению имуществом на случай смерти — дарение является договором, т. е. двусторонней сделкой, а потому может иметь место лишь при жизни дарителя. Заем (ст. 807 ГК) и хранение вещей на товарном складе с правом хранителя распоряжаться ими (ст. 918 ГК) внешне напоминают дарение, поскольку вещи (деньги) передаются в собственность заемщика или хранителя без какой-либо платы. Но из договора дарения обязательство либо вообще не возникает (большинство реальных договоров дарения), либо кредитором в этом обязательстве выступает получатель имущества (консенсуальные договоры дарения). Тогда как в договорах займа и хранения с правом распоряжения имуществом получатели имущества (заимодавец и хранитель) являются должниками, обязанными вернуть взамен полученных ранее вещей равное количество вещей того же рода и качества. 3. Элементы договора дарения. Гражданское законодательство советского периода фактически ограничивало
предмет дарения лишь вещами. В отличие от него действующий ГК резко
расширил предмет договора дарения, включив в него вещи, имущественные права Предметом договора дарения могут выступать любые вещи, не изъятые из
оборота, в том числе и такие специфические, как деньги и ценные бумаги. а) Имущественные права являющиеся предметом дарения, могут иметь как обязательственный (права
требования), так и вещный характер[7]. Нужно иметь в виду, что некоторые
имущественные права вообще не могут отчуждаться, например требования об
алиментах или о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (ст. 383 Дарение прав в отношении третьих лиц происходит в форме их
уступки—цессии, с соблюдением норм ст. 382—390 ГК. Сложнее обстоит дело с
регулированием дарения имущественных прав в отношении самого дарителя. Рассмотрим реальный договор дарения, по которому даритель передает
одаряемому право пользования какой-либо своей вещью. Этот договор
заключается в момент передачи права (т. е. закрепления права за одаряемым). Большинство обязательственных прав имеет срочный характер, поэтому, выступая предметом договора дарения, они ставят под сомнение его традиционные свойства бессрочности и бесповоротности[9]. б) Освобождение от имущественной обязанности Как один из вариантов дарения, может осуществляться различными
способами. Освобождение от обязанности перед самим дарителем называется
прощением долга. Буквальное толкование ст. 415 ГК. приводит к выводу о том,
что прощение долга является односторонней сделкой и обусловлено лишь
соблюдением прав других лиц в отношении имущества кредитора-дарителя. Типичный случай освобождения от обязанности перед третьим лицом — это
перевод такой обязанности с одаряемого на дарителя, именуемый переводом
долга (который подчиняется требованиям ст. 391, 392 ГК). В этом случае
даритель занимает место одаряемого, вытесняя его из правоотношения с
третьим лицом. Освобождение одаряемого от обязанности перед третьим лицом
произойдет и в том случае, если благодаря действиям дарителя прекратится
соответствующее обязательство. Это возможно, если даритель выполнит за
одаряемого его обязанность, не становясь формальным должником по основному
обязательству. Согласие одаряемого на совершение таких действий можно
рассматривать как своеобразное перепоручение (возложение) исполнения на
дарителя (ст. 313 ГК). Такое же перепоручение исполнения будет иметь место
и в том случае, когда даритель передает кредитору одаряемого отступное (ст. Предмет договора дарения должен быть формально определен путем указания на конкретную вещь, право или освобождение от конкретной обязанности. В противном случае договор, содержащий обещание подарить, считается незаключенным (абз. 2 п. 2 ст. 572 ПС). Отсутствие в законе аналогичной нормы, посвященной реальному договору дарения, объясняется тем, что его предмет неизбежно становится определенным для сторон уже в момент передачи, т. е. еще при заключении договора. Основными видами дарения являются реальный договор (непосредственное дарение) и консенсуальный договор дарения (дарственное обещание). В качестве классификационного критерия здесь выступает момент заключения договора. Но возможна и другая классификация, в основу которой положена цель дарения. Так, различаются дарение в собственном смысле слова, т.е. действие, совершаемое в интересах одного одаряемого лица, и пожертвование — дарение, совершаемое в общих интересах неопределенного круга лиц, преследующее общеполезные цели (ст. 582 ГК). Обе приведенные классификации не пересекаются между собой, поэтому пожертвование может выступать и как реальный договор, и как консенсуальный (обещание пожертвовать). Предмет договора пожертвования уже, нежели собственно дарения. Он
охватывает только вещи и права, но не включает освобождения от обязанности. Другие особенности пожертвования обусловлены спецификой его предмета и будут освещены далее при анализе соответствующих вопросов дарения. Итак, мы рассмотрели предмет договора дарения, который может включать в
себя вещи, имущественные права и освобождение от обязанностей. Но, быть
может, в качестве предмета дарения могут выступать и другие объекты
гражданских прав, например, работы, услуги? Нет, такое расширение предмета
дарения не основано на законе и противоречит самой природе таких объектов. в) Стороны договора дарения. Сторонами договора дарения — дарителем и одаряемым — могут быть
граждане, юридические лица и государство. Право государства совершать
дарения не вызывает сомнений[11]. Но в качестве одаряемого лица оно может
выступать лишь в договоре пожертвования. Это вполне естественно, поскольку
государство действует только в общих интересах, следовательно, принимать
подарки в качестве частного лица, преследующего свои цели, оно не может. Но
вправе ли тогда государство делать подарки иначе, как в общеполезных целях? Серьезное влияние на возможность заключения договоров дарения гражданами оказывает объем их дееспособности. Недееспособный гражданин может заключать договоры дарения только через своего опекуна (п. 2 ст. 29 ГК). При этом от его имени можно производить дарение только обычных подарков небольшой стоимости (не дороже пяти минимальных размеров оплаты труда); право на получение им подарков через опекуна не ограничено. Лицо, признанное ограниченно дееспособным, вправе самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки, а все остальные — только с согласия попечителя (п. 1 ст. 30 ГК). Это означает, что ограниченно дееспособный гражданин вправе самостоятельно совершать договор дарения только в качестве одаряемого и только в том случае, если этот договор в силу своего потребительского характера и незначительной суммы относится к мелким бытовым сделкам. В соответствии с правилами п. 2 ст. 26 и п. 2 ст. 28 ГК малолетние и несовершеннолетние могут совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, т. е. выступать в качестве одаряемых, если соответствующие договоры не требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации[12]. Ответственность по таким договорам, заключенным малолетними, несут их законные представители, а по договорам, заключенным несовершеннолетними, отвечают они сами. Кроме этого, несовершеннолетние вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами (подп. 1 п. 2 ст. 26 ГК), в том числе путем их дарения. Во всех остальных случаях дарение осуществляется либо с согласия законных представителей несовершеннолетних, либо через законных представителей малолетних, действующих от их имени (в последнем случае предметом дарения может быть лишь обычный подарок небольшой стоимости). Дарение между супругами производится на общих основаниях с учетом, разумеется, того, что предметом дарения обычно выступает имущество, принадлежащее одному из супругов лично (например, вещь на праве собственности либо доля в общей долевой собственности, если такой режим имущества установлен). Впрочем, возможно дарение и путем передачи имущественных прав, принадлежащих одному из супругов в общей совместной собственности, что приведет к закреплению всего супружеского имущества за одним лицом. Дарение третьим лицам имущества, находящегося в общей совместной собственности (а это самый распространенный режим супружеского имущества), возможно по согласию всех сособственников (п. 2 ст. 576 ГК и ст. 35 СК). Ряд запретов на получение подарков закон связывает с особенностями
профессионального статуса одаряемых лиц, пытаясь таким образом бороться со
злоупотреблениями работников социальной сферы и государственного управления В отношении договоров дарения с участием юридических лиц ГК также
предусматривает ряд специальных ограничений. Пункт 4
ст. 575 ПС прямо запрещает дарение между коммерческими организациями, за
исключением обычных подарков небольшой стоимости. Значение этой нормы
трудно переоценить, особенно учитывая широту предмета дарения. С одной
стороны, п. 4 ст. 575 ГК направлен на защиту имущества организаций от
разбазаривания (правда, эта лазейка уже давно сужена налоговым
законодательством) и, значит, служит интересам кредиторов и участников Другое ограничение, установленное п. 1 ст. 576 ГК, касается дарения
вещей, принадлежащих юридическому лицу на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления. Действительность такого дарения, осуществляемого
унитарным предприятием либо казенным предприятием или учреждением, требует
согласия собственника вещи. Это ограничение не распространяется на случаи
пожертвования (п. 2 ст. 582 ГК) и на обычные подарки небольшой стоимости. г) Форма договора дарения определяется его предметом, субъектным составом и ценой. В соответствии с
п. 3 ст. 574 и ст. 131 ГК все договоры дарения недвижимого имущества (и
реальные, и консенсуальные) должны заключаться в письменной форме и
подлежат обязательной государственной регистрации. Но пока закон о
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним еще не принят. Правила, определяющие форму договора дарения движимого имущества[14],
предусмотрены п. 2 ст. 574 ГК В письменную форму под страхом
недействительности должны облекаться все консенсуальные договоры дарения Все прочие реальные договоры дарения могут заключаться в устной форме, в том числе и путем совершения сторонами конклюдентных действий. Специальные требования к форме договора дарения прав по отношению к
третьим лицам (уступка требования), а также дарения в виде освобождения от
обязанности перед третьими лицами путем перевода долга установлены пп. 1 и 4. Права и обязанности дарителя. Реальный договор дарения, как правило, не порождает никаких обязательственных отношений. Единственным исключением из этого правила является обязательство, возникающее в результате дарения имущественного права в отношении самого дарителя. Содержание этого обязательства не специфично для дарения, поскольку оно определяется не самим фактом дарения, а характером подаренного права. Поэтому имеет смысл говорить лишь об обязательстве, возникающем из консенсуального договора дарения, основные условия которого мы и рассмотрим. Главной обязанностью дарителя является передача дара[15]. Если предметом
договора является вещь, то ее передача одаряемому может осуществляться
посредством вручения, символической передачи (например, вручение ключей)
либо вручения правоустанавливающих документов (абз. 2 п. 1 ст. 574 ГК). Обязанности дарителя по консенсуальному договору дарения переходят к его правопреемникам, если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 581 ГК). В отношении пожертвования это правило не действует (п. 6 ст. 582 ГК). Право отказа от исполнения консенсуального договора дарения — одно из важнейших прав дарителя, закрепленное ст. 577 ГК. Даритель может воспользоваться этим правом в двух случаях: 1) если после заключения договора его имущественное, семейное положение либо состояние здоровья изменились настолько, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его жизни; 2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, члена его семьи или близкого родственника либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения[16]. Отказ дарителя от исполнения договора дарения невозможен применительно к обычным подаркам небольшой стоимости (ст. 579 ГК). За этим единственным исключением отказ дарителя от исполнения договора по вышеуказанным основаниям является действием правомерным, а потому не даст одаряемому права на возмещение убытков (п. 3 ст. 577 ГК). 5. Права и обязанности одаряемого. Право на получение дара логически вытекает из самого предмета договора дарения. Его содержание определяется содержанием соответствующей обязанности дарителя. Если предметом дарения является индивидуально- определенная вещь, то в случае неисполнения обязательства дарителем одаряемый приобретает право требовать отобрания этой вещи у дарителя (с соблюдением правил ст. 398 ГК)[17]. Если же предмет дарения — вещь, определяемая родовыми признаками, то право на получение дара может сузиться до права на возмещение убытков (п. 2 ст. 396 ГК). Право отказа от принятия дара закреплено за одаряемым в п. 1 ст. 573 Отсюда можно сделать вывод о том, что принятие дара не является обязанностью одаряемого лица[18]. Но какое же значение имеет тогда согласие одаряемого на принятие дара? Договорное условие о принятии дара устанавливает не обязанность одаряемого, а, скорее всего, характеризует обязанность дарителя по передаче дара, которая не может быть выполнена, пока дар одаряемым не принят. В этом смысле принятие дара — обязательное условие состоявшейся передачи дара. Права одаряемого в обычном консенсуальном договоре дарения, по общему правилу, не переходят к его правопреемникам (если иное не предусмотрено договором — п. 1 ст. 581 ГК). Напротив, в договорах пожертвования, как правило, имеет место правопреемство (п. 6 ст. 582 ГК). Существование обязанностей на стороне одаряемого лица — явление довольно
редкое для обычного дарения. Практически оно ограничивается немногими
случаями дарения, связанного с обременением передаваемого имущества в
пользу самого дарителя. Но в договорах пожертвования обязанность одаряемого
по использованию имущества в общеполезных целях присутствует всегда. В
договоре пожертвования гражданину эта обязанность трансформируется в
обязанность использования дара по конкретному назначению, указанному
дарителем. Аналогичная обязанность может возлагаться и на одаряемое
юридическое лицо[19]. В этом случае оно должно вести обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества (абз. 2 п. 3 ст. 582 Если условие о конкретном направлении использования дара в договоре пожертвования отсутствует, одаряемое юридическое лицо обязано самостоятельно определить способы использования дара в общеполезных целях, не противоречащие назначению имущества. Установление обязанности по использованию имущества в общеполезных целях серьезно ограничивает права одаряемого в отношении этого имущества. Так, отчуждение имущества, обремененного обязанностью его использования в общеполезных целях, возможно только при условии, что его приобретатель примет на себя исполнение соответствующих обязанностей. Пользование таким имуществом в собственных интересах одаряемого возможно лишь в той мере, в какой это не препятствует его использованию в общеполезных целях. 6. Ответственность по договору дарения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору дарения строится на общих основаниях, урегулированных главой 25 ГК. Однако, учитывая безвозмездный характер этого договора, закон предусмотрел из общих правил ряд изъятий, ограничивающих ответственность сторон договора. Так, ответственность за убытки, причиненные дарителю отказом одаряемого от принятия дара, ограничена возмещением реального ущерба, если к тому же соответствующий договор дарения был заключен в письменной форме (п. 3 ст. 573 ГК). Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого гражданина вследствие недостатков подаренной вещи, подлежит возмещению дарителем в соответствии с нормами главы 59 ГК (т.е. ответственность здесь конструируется по вне договорной модели). Общие основания деликтной ответственности в данном случае конкретизируются указанием на то, что даритель отвечает за недостатки вещи, если они возникли до передачи вещи одаряемому, не относятся к числу явных и если даритель знал о них, но не предупредил одаряемого (ст. 580 ГК). Таким образом, ответственность строится на началах вины. Недостатки вещи по смыслу ст. 580 ГК охватывают наряду с собственно физическими недостатками (конструктивными и прочими) и юридические дефекты вещей, например, неизвестные, ранее обременения вещи правами третьих лиц или ущербность титула. И хотя юридические дефекты вещи обычно не могут причинить вреда жизни или здоровью одаряемого, их негативное влияние на имущественную сферу может быть ощутимо. Правило ст. 580 ГК целесообразно применять и к случаям, когда предметом дарения выступают имущественные права или освобождение от обязанности. В этом случае единственно возможный недостаток дара может заключаться только в его юридической ущербности. 7. Прекращение договора дарения. Реальный договор дарения обычно не порождает обязательства, выступая лишь как основание возникновения прав на стороне одаряемого. В отличие от него консенсуальный договор дарения в своем развитии проходит как минимум два этапа: сначала он порождает соответствующее обязательство, а затем исполнение этого обязательства приводит к возникновению у одаряемого вещных или иных прав в отношении дара. На первом (обязательственном) этапе дарение может быть прекращено так же, как и любой другой договор гражданского права[20], т.е. на общих основаниях, предусмотренных главой 26 ГК и ст. 450, 451 ГК, а также по основаниям, свойственным лишь дарению — п. 1 ст. 573 и пп. 1 и 2 ст. 577 ГК. Но после того как обязательство исполнено, прекратить его уже невозможно, поскольку договор сыграл свою роль. Однако в ряде случаев закон допускает отмену уже исполненного договора дарения, т. е. фактически аннулирует договор как факт, повлекший юридические последствия. Перечень таких оснований установлен ст. 578 и п. 5 ст. 582 ГК и является исчерпывающим. Даритель вправе отменить или потребовать через суд отмены дарения (за исключением пожертвований — п. 6 ст. 582 ГК и обычных подарков небольшой стоимости — ст. 579 ГК) в следующих случаях: 1) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения; 2) если одаряемый обращается с подаренной вещью (представляющей для дарителя большую неимущественную ценность) ненадлежащим образом, что создает угрозу ее утраты; 3) если даритель пережил одаряемого, при условии, что такое основание отмены дарения было предусмотрено договором. Заинтересованное лицо может требовать судебной отмены договоров дарения (кроме пожертвований и дарения обычных подарков небольшой стоимости), совершенных индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, объявленным банкротом, в течение шести месяцев[21], предшествовавших объявлению о банкротстве, если такое дарение производилось за счет средств, связанных с предпринимательской деятельностью дарителя, и нарушало положения закона о несостоятельности. Отмена пожертвования возможна по иску дарителя или его правопреемника в единственном случае, когда пожертвованное имущество используется не в соответствии с указанным дарителем назначением, а если такое назначение не определено — то не в соответствии с общеполезными целями. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь,
если она к моменту отмены сохранилась в натуре (п. 5 ст. 578 ГК). Если одаряемый произвел отчуждение вещи или права с целью избежать их возврата либо преднамеренно совершил иные действия, делающие возврат невозможным (например, уничтожил дар), к нему может быть предъявлено требование о возмещении вреда по нормам главы 59 ГК[22]. 8. Вывод. Отграничение дарения от сходных институтов гражданского права, как правило, не представляет большого труда. Купля-продажа является явным антиподом дарения в силу своей возмездности. От договора ссуды дарение отличается тем, что вещь, являющаяся предметом договора, передается в собственность, а не во временное пользование, как при ссуде. Кроме того, предметом дарения может выступать не только вещь, но и имущественное право, а также освобождение от обязанности. В отличие от завещания — односторонней сделки по распоряжению имуществом на случай смерти — дарение является договором, т. е. двусторонней сделкой, а потому может иметь место лишь при жизни дарителя. Заем (ст. 807 ГК) и хранение вещей на товарном складе с правом хранителя распоряжаться ими (ст. 918 ГК) внешне напоминают дарение, поскольку вещи (деньги) передаются в собственность заемщика или хранителя без какой-либо платы. Но из договора дарения обязательство либо вообще не возникает (большинство реальных договоров дарения), либо кредитором в этом обязательстве выступает получатель имущества (консенсуальные договоры дарения). Тогда как в договорах займа и хранения с правом распоряжения имуществом получатели имущества (заимодавец и хранитель) являются должниками, обязанными вернуть взамен полученных ранее вещей равное количество вещей того же рода и качества. 9. Используемая литература. 1. Победоносцев К. Курс гражданского права. В 3-х т. СП б., 1896.Т.3. 2. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995. 3. Шершеневич Г.Ф. Указ. Соч. 4. Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. 5. Комментарий части второй Гражданского кодекса РФ / М.И.Брагинский, В.В. Витрянский, Е. А. Суханов, К. Б. Ярошенко. М., 1996. 6. Комментарий к ГК РФ, часта второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1996. ----------------------- [3] Безвозмездность — отсутствие встречного удовлетворения — все же не следует понимать буквально. Так, вручение мелкой монеты в качестве «платы» за подаренный нож, разумеется, нельзя рассматривать в качестве встречного удовлетворения. И дело здесь даже не в явной несоразмерности стоимости передаваемых вещей. Такая плата — дань традиции, суеверие; ее назначение состоит лишь в том, чтобы отвести от одаряемого беду, а не в передаче дарителю некоего эквивалента подарка. Такое предоставление — не более чем символическое действие, не имеющее никакого юридического значения.
[5] Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 337—338; Виндшейд Б. Указ. соч. С. [6] Впрочем, такое широкое понимание предмета дарения опирается на
классическую римскую правовую традицию и, следовательно, апробировано
веками. См.: Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. [7] Это суждение, на первый взгляд, противоречит формулировке абз. 1 п. 1 ст. 572 ГК, говорящей лишь о дарении прав требования. Однако из содержания пп. 2 и 3 ст. 216 ГК можно заключить, что некоторые вещные права могут отчуждаться как таковые, помимо отчуждения соответствующей вещи. Поэтому, нет никаких оснований препятствовать безвозмездному отчуждению таких прав, т. е. их дарению. В последние годы отечественная цивилистика стала выделять в ряду объектов гражданских прав информацию. По своей природе информация близка к таким объектам прав, как результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, но не идентична им. Права на информацию (на ее получение, распространение и т.п.) могут выступать предметом сделок, в том числе дарения наряду с другими имущественными правами.
В действующем законодательстве аналогичные виды дарения специально не регулируются в силу их большой редкости. Ведь одаривание лидеров иностранных государств выходит за рамки гражданского права. А внутри РФ в государственном аппарате преобладают не правовые способы передела казенного имущества. [12] В связи с этим представляется ошибочным мнение М.Г. Масевич,
полагающей, что несовершеннолетние «для приобретения по договору дарения
имущества ... должны получать согласие законных представителей» (см.: А вот в отношении малолетних право самостоятельно получать подарки
выглядит, действительно, неразумным. Безвозмездность и выгодность дарения
еще не означают отсутствия расходов и обременении, связанных с подарком. [13] Противоположное мнение М.Г. Масевич неубедительно (См.: Комментарий к [15] Передачу дара М.Г. Масевич вполне обоснованно предлагает толковать расширительно. Ведь предметом дарения могут быть не только вещи, но и права, и освобождение от обязанности (см.: Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный) / Под ред. О. Н. Садикова. М., 1996. С. 149). [16] Аналогичное основание отказа от исполнения договора в дореволюционном праве именовалось неблагодарностью одаряемого и носило более широкий характер (см.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 339—340). [17] Жаль, что законодатель не учел такой возможности и не предотвратил ее. [18] Противоположная точка зрения не находит подтверждения в ГК. Если бы принятие дара было обязанностью одаряемого, ее неисполнение давало бы дарителю право требовать возмещения убытков во всех случаях, а не только применительно к письменным договорам (п. 3 ст. 573 ГК). Одаряемого также можно было бы понудить к исполнению обязанности в натуре, заставить принять дар помимо его воли, что выглядит и вовсе абсурдно. [19] Изменение конкретных способов использования пожертвованного имущества
допускается лишь с согласия жертвователя, а если он перестал существовать, [20] Подробнее об этом см.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 339. [21] Дореволюционное конкурсное право было гораздо суровее к недобросовестным банкротам: срок, за который можно было отменить сделки банкрота, был равен сроку исковой давности и составлял 10 лет. [22] Такого же мнения придерживается М. Г. Масевич (см.: Комментарий к ГК
Договор дарения Введение Договор дарения является одним из древнейших договоров, известных еще классическому римскому праву. В римском праве под ...
Кроме того, если взять такой объект договора дарения, как действия дарителя, то ГК говорит о передаче вещи, о передаче имущественного права (требования) к себе или третьему лицу ... Речь идет о таких ситуациях, когда дар уже передан одаряемому и вследствие этого у последнего возникло право собственности на подаренное имущество, либо он стал обладателем ... ...
ОГЛАВЛЕНИЕ I. ВСТУПЛЕНИЕ 2 II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 5 2.1. Понятие договора дарения. 5 2.2. Безвозмездность. 7 2.3. Элементы договора дарения. 10 2.4 ...
Donation contract) - гражданско правовой договор, в соответствии с которым одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в ... кроме пожертвований и дарения обычных подарков небольшой стоимости), совершенных индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, объявленным банкротом, в течение шести ... ...
Содержание............................2 Введение...........................3 1.Понятие и элементы договора дарения................4 1.1. Понятие ...
Аналогичная картина наблюдается и во всех других случаях дарения имущественного права в отношении самого дарителя: возникает новое обязательство, содержание которого определяется ... кроме пожертвований и дарения обычных подарков небольшой стоимости), совершенных индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, объявленным банкротом, в течение шести ... ...
1. Понятие гражданского и торгового права как комплексной отрасли права. Предмет и метод гражданского права 1. Гражданское право как отрасль права ...
1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, имущественное право (требование) к ... В случае, если подаренная вещь не сохранилась к моменту отмены дарения, даритель не вправе требовать возмещения ее стоимости в деньгах, за исключением случаев наличия вины ... ...
СОДЕРЖАНИЕ |Введение. |2-3 | |3-9 | |Глава 1. Право собственности на жилое помещение. |3-5 | |1.1.Понятие права собственности на жилое помещение. |5 ...
Получение жилья в дар осуществляется на основании договора дарения, по которому одна сторона - даритель, безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне - одариваемому ... Виндикационный иск к добросовестному незаконному владельцу также подлежит удовлетворению в случаях, когда ответчик приобрел жилое помещение безвозмездно (п. 2 ст.302 ГК), например ... ...
ПЛАН Введение . 2 стр. I. Понятие обязательств . 4 стр.
Сущность договора дарения состоит в безвозмездной передаче имущества. основная черта договора дарения - он является безвозмездным, и в силу этого даритель не вправе требовать ... Сюда входят нормы, относящиеся к содержанию договора (необходимости включения в него ясно выраженного намерения совершить в будущем безвозмездную передачу имущества с ... ...
1. Гражданское право как отрасль частного права. Принципы гражданского права. 1 2. Понятие, предмет и метод правового регулирования гражданского права ...
По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно предает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право к себе или к ... В то же время это односторонне обязывающий договор, поскольку одариваемый не несет никаких обязанностей по отношению к дарителю, кроме случая пожертвования, который, однако, также ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Этикет одаривания и подарков" СОДЕРЖАНИЕ Введение............................3 1. Истоки традиции одаривания ...
Мы дарим подарки не только потому, что так принято, но и потому, что это доставляет удовольствие и дарителю и одариваемому. "Подарок" - вещь, которую дарят, подарили, "Дарить" - давать в качестве подарка....
Московский экономико-правовой институт УТВЕРЖДАЮ Руководитель дипломной работы: _ 2000 г. ПЛАН Дипломной работы на тему: "Практика применения ...
572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право Ничтожным признается договор, который предусматривает передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ибо в таких случаях применяются правила гражданского законодательства о ... ...
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение.................................3 I. Основные гражданско-правовые договоры в жилищной сфере.......4 1. Договор купли-продажи ...
В таких случаях даритель вправе требовать от одаряемого возмещения реального ущерба, причинённого отказом принять жилище в дар. 578 ГК, где сказано, что даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо ... ... |
|
|
|